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刑事訴訟法再修訂過(guò)程的相關(guān)選擇 摘要:刑事訴訟法的再修訂過(guò)程一直都存在很大的爭(zhēng)論,修訂過(guò)程中也存在很多的相關(guān)選擇。主要圍繞在以下幾個(gè)問題上:當(dāng)事人主義與職權(quán)主義訴訟模式上的選擇、法治理想主義與現(xiàn)實(shí)主義的選擇、憲法體制與司法改革之間的選擇、以及犯罪控制和人權(quán)保障的選擇等等。本文針對(duì)相關(guān)選擇進(jìn)行詳細(xì)的闡述。A 關(guān)鍵詞:刑事訴訟正當(dāng)程序相關(guān)選擇 一、當(dāng)事人主義與職權(quán)主義訴訟模式上的選擇 當(dāng)事人主義與職權(quán)主義的區(qū)別性在于,當(dāng)事人主義注重雙方當(dāng)事人在訴訟程序過(guò)程中的主體地位,并且使用司法競(jìng)技激化當(dāng)事人的對(duì)抗性;職權(quán)主義在于掌握和推動(dòng)訴訟程序的主導(dǎo)者是裁判。兩種訴訟模式在發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)融合趨勢(shì),有些學(xué)者表明:當(dāng)事人主義借鑒職權(quán)主義并不完全,并且存在一定的技術(shù)性,相反職權(quán)主義向當(dāng)事人主義進(jìn)行轉(zhuǎn)變的過(guò)程就非常完整,其構(gòu)造性也很強(qiáng)。就這種觀點(diǎn)來(lái)看,只是存在一定的參考價(jià)值,并且也反映出刑事訴訟目的的一系列調(diào)整。我國(guó)的刑事訴訟模式在1996年經(jīng)過(guò)一次修訂,確立的庭審方式為對(duì)抗式,在經(jīng)過(guò)二十年的實(shí)施和演變以來(lái),有些條例在社會(huì)上不被認(rèn)同,或者說(shuō)確實(shí)存在很多不合理之處。當(dāng)事人主義在于提升被告人的訴訟地位,給予充足的訴訟權(quán)利,然而這只是在形式意義上進(jìn)行分析。因此,我國(guó)對(duì)對(duì)抗式庭審方式并不存在選擇的可行性。 首先,對(duì)于對(duì)抗式庭審方式在之前就有美國(guó)學(xué)者提出了觀點(diǎn),即判例法制度的存在會(huì)對(duì)審判模式產(chǎn)生特殊意義。這種制度的發(fā)展主要是由案件的判決進(jìn)行推動(dòng),激化雙方當(dāng)事人的抵抗也是必要的。在判例制度下,法律的基本法理就在于先例拘束原則,然而,在實(shí)際現(xiàn)實(shí)中并不會(huì)滿足這種情況。因此,當(dāng)事人就有必要查詢對(duì)自己有利的判例,并且通過(guò)辯論程序使得法院接受。其次,就目前來(lái)看,比較法學(xué)逐漸發(fā)展,使得兩大法系之間的發(fā)展也相互借鑒、配合,單純的當(dāng)事人主義與職權(quán)主義訴訟模式已經(jīng)不再出現(xiàn),相反更多的是兩種訴訟模式的相互融合。這種情況不僅在各個(gè)國(guó)家之間出現(xiàn),在我國(guó)也出現(xiàn)了同樣的問題。所以說(shuō),在再修訂過(guò)程中,應(yīng)該考慮的問題在于繼續(xù)引進(jìn)對(duì)抗制模式,還是遵循我國(guó)的歷史傳統(tǒng)堅(jiān)持職權(quán)主義為核心的模式,或者是追求兩者相互融合的模式。因此,為了能夠選擇更加合理的訴訟模式,有必要對(duì)我國(guó)的傳統(tǒng)法律和當(dāng)下所使用的訴訟模式進(jìn)行透徹的分析。就日本的法律來(lái)看,在二戰(zhàn)之前其大陸法制定的尤為標(biāo)準(zhǔn),而我國(guó)在對(duì)法律進(jìn)行修訂時(shí)也借鑒了很多日本國(guó)家的法律制度,隨之我國(guó)也就確定了大陸法制度的基本模式,并且經(jīng)過(guò)多年來(lái)的發(fā)展和多次的修訂,大陸法制度也成為了我國(guó)現(xiàn)代法律中重要的組成部分;另外,通過(guò)對(duì)英美法系的制度模式來(lái)看,我國(guó)并不存在相關(guān)的對(duì)抗制模式基礎(chǔ)。從而得出,我國(guó)在修訂刑事訴訟法過(guò)程中職權(quán)主義模式還是作為主要核心存在,并且以當(dāng)事人主義訴訟模式為輔。 二、憲法體制與司法改革之間的選擇 憲法對(duì)于司法來(lái)說(shuō)是上位法,而司法就是憲法的下位法,兩者之間又有著相關(guān)的聯(lián)系,即憲法體制的基礎(chǔ)是為刑事訴訟法的實(shí)施提供前提條件。就這一點(diǎn)來(lái)看,憲法體制的存在,是刑事訴訟法得以實(shí)施和修訂的必要條件。然而有關(guān)研究學(xué)者指出我國(guó)現(xiàn)行的憲法體制存在很大的問題,表明若是實(shí)行憲法的制度會(huì)對(duì)刑事司法改革產(chǎn)生一些不良的影響,只有排除憲法體制的影響力才能夠準(zhǔn)確的實(shí)施司法改革。因此,在形式訴訟法的再修訂過(guò)程中,要準(zhǔn)確處理憲法體制與司法改革之間的選擇。法作為我國(guó)的根本法則,即使是在刑事訴訟法進(jìn)行再修訂過(guò)程中,也要對(duì)其尊重并且重視。憲法中的條文表述存在很大的抽象性,其解釋權(quán)也在于全國(guó)人大常委會(huì)。因此,刑事訴訟法不可能存在違憲的情況。若是同一主體掌握立法權(quán)和法律解釋權(quán),也就無(wú)法真正的區(qū)分兩者的關(guān)系,更有的認(rèn)為,立法實(shí)際上是對(duì)憲法的一種解釋。憲法必須具備有效力,也就只能被看為基本法理被立法機(jī)關(guān)進(jìn)行解釋。 刑事訴訟法自1996年出臺(tái),指導(dǎo)xx年7月,有關(guān)的解釋性文件已經(jīng)超過(guò)了149種。自內(nèi)容上來(lái)看,有關(guān)解釋與形式訴訟法之間存在很多的沖突,甚至有些解釋對(duì)刑事訴訟法的實(shí)行產(chǎn)生了很大的限制。要想從根本上解決這種問題就要了解其根源所在,有學(xué)者已經(jīng)指出,最為重要的原因就在于刑事訴訟法本身,也就是說(shuō),這種不正常的現(xiàn)象主要是刑事訴訟法的體制。刑事訴訟法一共有四編,通常在刑事案件中作為整體所使用,但是目前已有相關(guān)公安機(jī)關(guān)對(duì)某部分進(jìn)行的詳細(xì)的解釋,使得整體被分割為部分,導(dǎo)致各機(jī)關(guān)都擁有了各自的勢(shì)力范圍。我國(guó)對(duì)法律研究較深的張志銘曾經(jīng)指出,行政機(jī)關(guān)對(duì)刑事訴訟法的解釋,使得刑事訴訟法面臨被監(jiān)督和管轄卻沒有裁判權(quán)利的局面。這種局面會(huì)造成被告人的訴訟權(quán)利受到嚴(yán)重?fù)p耗,并且也會(huì)對(duì)刑事訴訟法的發(fā)展以及實(shí)行產(chǎn)生很大的阻力。 然而,目前我國(guó)立法和司法實(shí)踐情況也并不能滿足刑事法治的發(fā)展需要。主要原因在于,當(dāng)下強(qiáng)制措施體系并不完整,包括對(duì)人和物以及隱私權(quán)的強(qiáng)制,另外還在于監(jiān)聽過(guò)程,更加找不到相關(guān)的依據(jù);實(shí)行強(qiáng)制性的條件和程序不夠完善,無(wú)法實(shí)現(xiàn)在法律上的保留;另外,在法律保留難度加大的同時(shí),無(wú)法進(jìn)行法官保留措施。 因此,在進(jìn)行刑事訴訟法再修訂過(guò)程中,將此等問題進(jìn)行改善,會(huì)更加迎合憲法的制度,同時(shí)也能夠發(fā)揮自身的法律作用。 三、犯罪控制和人權(quán)保障的選擇 在1964年,美國(guó)刑法學(xué)家提出有關(guān)犯罪控制和正當(dāng)程序的相關(guān)理論,并且得到了大多數(shù)人們的認(rèn)可。然而也有人提出我國(guó)刑事訴訟的核心應(yīng)該在于人權(quán)保障,應(yīng)該將犯罪控制的舊觀念廢除。在現(xiàn)代刑事訴訟中,這兩者的存在是一種基本矛盾,而這種觀點(diǎn)的提出無(wú)非是急于希望人權(quán)得到完好的保障。就目前來(lái)說(shuō),兩者的存在都是不可缺失的,每人都是被告或者被害人的潛在,這兩者的缺失也并不是在同一種原因。對(duì)于人權(quán)保障而言,缺失的原因主要是因?yàn)橹贫?,而?duì)于犯罪控制來(lái)說(shuō),制度因素與實(shí)際能力因素各占一半。制度因素又在于問題在制度層面上得不到解決,而且本身也是一項(xiàng)重大原因;能力因素在于當(dāng)前公安機(jī)關(guān)處理案件過(guò)程中的技術(shù),實(shí)際上,這一點(diǎn)對(duì)于人權(quán)保障來(lái)說(shuō)存在很大的隱患。當(dāng)前的公安機(jī)關(guān)掌握的科技技術(shù)水平較低,主要依賴的解決案件還是在于人證,對(duì)獲取物證真實(shí)性的技術(shù)能力有一定的缺陷。因此,在進(jìn)行刑事訴訟法再修訂過(guò)程中要特別重視制度和能力上改善。 在此,需要對(duì)刑事訴訟的目的進(jìn)行適當(dāng)?shù)牧私?。首先,刑事訴訟的目的講述的不是政治概念,而主要是法律概念。在我國(guó),歷來(lái)思考問題的思維方式就是政治概念,在對(duì)刑事訴訟上也是一樣,這就違背了我國(guó)法治精神的傳播。更加有的學(xué)者將刑事訴訟的概念建立在政治之下,從而更加無(wú)法對(duì)刑事訴訟有正確的認(rèn)識(shí)。其次,刑事訴訟是在立法過(guò)程中堅(jiān)持法治原則,這一點(diǎn)符合犯罪控制和人權(quán)保障的實(shí)行前提,從而“依法”才是每個(gè)公民應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù),經(jīng)過(guò)對(duì)政治和法律界限的區(qū)分,能夠使得犯罪控制和人權(quán)保障兩者共同展開。因此,只有讓法律之間良性的結(jié)合,并且區(qū)分各自的法律義

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